YİDK kararının iptali | Marka hükümsüzlüğü | Marka hükümsüzlüğü
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi · 2023/1151 E. 2024/4578 K. ·
Kısmen onandı, kısmen bozulduKesinlik belirsiz
★ Emsal
Kavramlar: tıkla → metinde renkle işaretle · ↗ kavram sayfası
ortalama tüketici↗ fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi↗ yükleten (shipper)↗ istinaf yoluna başvurulabilirlik↗
Gerekçe
Bu karar için yapılandırılmış özet üretilmedi; kararın gerekçe bölümü aşağıda (anonimleştirilmiş resmî metin).
İLK DERECE MAHKEMESİ :Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
SAYISI :2019/461 E., 2020/219 K.
Taraflar arasındaki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.
Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip, gereği düşünüldü.
I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının 2018/120374 sayılı “RAMONDER” ibareli marka başvurusunun, müvekkili adına tescilli “ROMAN”, “RMN ROMAN”, “ROMAN YATCHING”, “GIPSY BY ROMAN”, “ORGANIC BY ROMAN”, “ROMAN HOME”, “ROMAN ROMANCE”, “RMNROMAN” ibareli markaları ile çok benzediğini, markaların aynı tür emtialarda kullanılacağını, bu yüzden markaların karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğunu, tanınmış markaların tescil korumasının farklı mal ve hizmetler için de yapılmasının gerektiğini, buna rağmen müvekkilinin başvuruya itirazlarının YİDK’in 2019-M-9903 sayılı kararı ile reddedildiğini ileri sürerek YİDK kararının iptalini ve diğer davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
1.Davalı Kurum vekili cevap dilekçesinde; YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
2.Diğer davalı ... vekili cevap dilekçesinde; taraf markalarının görsel, fonetik ve anlamsal açılardan hiç benzemediğini, davalının 2014’ten beri tescilsiz olarak kullandığı markasına yatırım yaparken, aynı sektörde faaliyet gösteren davacının sessiz kaldığını ve bunca yıl sonra huzurdaki davayı açmasının 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (4721 sayılı Kanun) 2 nci maddesine aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dava konusu 2018/120374 sayılı markanın koruma kapsamındaki mal ve hizmetlerin, davacıya ait markaların koruma kapsamı altında bulunan mal ve hizmetler ile aynı oldukları, ancak davalı şahsa ait markanın esas unsurunun "RAMONDER", davacının ise "ROMAN" ibareleri olduğu, bu unsurların görsel, işitsel ve kavramsal olarak farklı bulundukları, "RAMONDER" ibaresinin bilinen bir anlamının bulunmadığı, "ROMAN" ibaresinin ise "Çingene, insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür" şeklinde anlamsal karşılıklarının bulunduğu, dava konusu mal ve hizmetlerin hitap ettiği ortalama tüketicinin markaları bir bütün olarak algılayacağı, bu bağlamda "RAMONDER" ibaresini "RAMON-DER" olarak bölerek incelemeyeceği, dolayısıyla ibareler yönünden 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası koşullarının somut olayda gerçekleşmeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava konusu "RAMONDER" ibaresinin, müvekkilinin "ROMAN" markası ile büyük benzerlik gösterdiğini, müvekkilinin markası ile aynı ve benzer mal ve hizmetleri kapsadığını, davalı markasının müvekkili şirket markasında olduğu gibi aynı yazım karakterleri kullanılarak oluşturulduğunu, davalının kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin markasının tanınmış olduğunun dikkate alınmadığını ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemiştir.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde belirttiği sebeplerle ve gerekçelerle hükmün bozulmasını istemiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.
3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
Benzer Kararlar
Aynı mesele otomatik eşleştirildi; ortak/fark incelediğiniz karara göre. Alıntılar yalnız gerekçe bölümünden. Hukuki görüş değildir.
-
YİDK kararının iptali | Marka hükümsüzlüğü
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2022/3732 E. 2023/7466 K.
Ortak:ortalama tüketici
İncelediğiniz kararda… utkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür" şeklinde anlamsal karşılıklarının bulunduğu, dava konusu mal ve hizmetlerin hitap ettiği «ortalama tüketicinin» markaları bir bütün olarak algılayacağı, bu bağlamda "RAMONDER" ibaresini "RAMON-DER" olarak bölerek incelemeyeceği, dolayısıyla ibareler yönünden 6769 sayılı Sına …
Benzer bu kararda… irkişi raporuyla davalının "şekil+Roberto Romana" ibareli başvuru markasıyla davacının "ROMAN", "(RMN)" ibareli tescilli markaları arasında, sesçil ve görsel olarak «ortalama tüketicileri» «iltibasa» düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, taraf markaları arasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 8 ... maddesinin birinci fıkrasındaki koşulların oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, 2018-M-5878 sayılı YİDK kararının «iptaline, davaya» konu 2016/103860 sayılı marka tescilli olduğundan hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
Sonuç: 🔶 iki emsal
Farklı:iptal davası · ayırt edicilik · iltibas
Benzer bu kararda… irkişi raporuyla davalının "şekil+Roberto Romana" ibareli başvuru markasıyla davacının "ROMAN", "(RMN)" ibareli tescilli markaları arasında, sesçil ve görsel olarak «ortalama tüketicileri» «iltibasa» düşürecek derecede bir benzerlik bulunduğu, taraf markaları arasında 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname'nin (556 sayılı KHK) 8 ... maddesinin birinci fıkrasındaki koşulların oluştuğu gerekçesiyle davanın kabulüne, 2018-M-5878 sayılı YİDK kararının «iptaline, davaya» konu 2016/103860 sayılı marka tescilli olduğundan hükümsüzlüğüne karar verilmiştir.
… unu, davalının markasının içinde müvekkilinin “ROMAN” markasının birebir yer aldığını, müvekkilinin markasının tanınmış olduğunu, orjinal ve ... bir marka olduğunu, «ayırt ediciliğinin» yüksek olduğunu, davalı şahsın markasında geçen “Roberto” ibaresinin yabancı dilde bir erkek ismi olduğunu, markaya herhangi bir ayırt edicilik katmadığını, diğer …
-
YİDK kararının iptali | Marka hükümsüzlüğü
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2022/6312 E. 2024/2411 K.
Ortak:ortalama tüketici
İncelediğiniz kararda… utkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür" şeklinde anlamsal karşılıklarının bulunduğu, dava konusu mal ve hizmetlerin hitap ettiği «ortalama tüketicinin» markaları bir bütün olarak algılayacağı, bu bağlamda "RAMONDER" ibaresini "RAMON-DER" olarak bölerek incelemeyeceği, dolayısıyla ibareler yönünden 6769 sayılı Sına …
Benzer bu kararda… sayısı belirtilen kararı ile "RAMON DUVAN" ibareli marka başvurusu ile itirazına mesnet gösterilen "ROMAN" ibareli marka arasında, görsel, sescil ve anlamsal olarak «ortalama tüketicileri» «iltibasa» düşürecek derecede bir benzerlik bulunmadığı, işin uzmanı yahut dikkatli kişilerden oluşmayan, makûl düzeyde bilgilendirilmiş, marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detaylarını karşılaştırma olanağı bulunmayan, daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin, yargılama konusu ürün ve hizmetler için ayırdığı satın alım süresi içinde "RAMON DUVAN" ibareli işareti gördüğünde derhâl ve hiç düşünmeden bunun "ROMAN" ibareli markadan farklı bir marka olduğunu algılayabileceği, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki koşulların somut uyuşmazlıkta bulunmadığı, tescilli bir marka ile iltibas yaratmayan işaret için marka tescil başvurusunda bulunma «kötü niyet» olarak değerlendirilemeyeceği gibi bu iddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
Sonuç: 🔶 iki emsal
Farklı:kötü niyet · taşıyan · ayırt edicilik · iltibas
Benzer bu kararda… e; İlk Derece Mahkemesinin ve Bölge Adliye Mahkemesi kararının aksine davaya konu iptali talep edilen ''RAMON DUVAN'' markası ile müvekkili markası ''ROMAN'' açıkça «iltibas» yarattığını ve aynı sınıfta yer alan mal ve hizmetler yönünden tescilli olduğunu, dava konusu davalı markasında “DUVAN” ibaresi, RAMON ibaresinin sonunda yer almakla birlikte herhangi bir «ayırt edicilik» sağlamadığı gibi markaya ilk bakıldığında da herhangi bir anlam ifade etmediğini, RAMON ibaresinin öne çıktığını, “DUVAN” ibaresi markaya ayırt edicilik sağlamaktan uzak tali unsur olmaktan öteye gidemediğini, RAMON ibaresi ise davacı müvekkil şirket markası "ROMAN" ve diğer seri markalarıyla neredeyse aynı denecek kadar benzer olup iltibas ihtimalinin bulunduğunu, genel görünüş itibariyle her iki markada dikkat çekici unsurun “ROMAN” sözcüğü olduğunu, “ROMAN” sözcüğü markaları benzer kılacak güç ve nitelikte olduğunu, müvekkil markasının asli unsurunu oluşturan ''ROMAN'' ibaresinin müvekkili tarafından tamamen özgün bir marka olarak tasarlandığını, ancak müvekkilinin hususiyetini «taşıyan» ayırt edici niteliğe sahip ''ROMAN'' ibaresi davaya konu markanın sahibi tarafından görsel ve işitsel olarak birebir aynı olarak kullanıldığını, davalı tarafın onlarca seçenek özgürlüğüne sahipken müvekkili markasının birebir aynısını marka olarak seçmesi, müvekkil markası ile iltibas yaratmaya çalışması müvekkil markalarının bilinirliğinden haksız yararlanma çabasının ve «kötü niyetinin» açık göstergesi olduğunu, müvekkilinin tanınmış “ROMAN“ ibareli ve esas unsurlu markasının, davalının markası karşısında tescil ve koruma bakımından üstün ve öncel …
… i istinaf dilekçesinde özetle; Mahkemenin kararının aksine, davaya konu iptali talep edilen "RAMON DUVAN" markası ile müvekkilinin markası "ROMAN" markasının açıkça «iltibas» yarattığını, davalı markasında vurgunun RAMON ibaresinde toplanmakta olup, “DUVAN” ibaresinin tali tamamlayıcı unsur olmaktan öteye gidemediğini, RAMON DUVAN ibaresinin müvekkilinin markasına olan benzerliğinin emsal kararlarda belirlendiğini, davalı tarafın, onlarca seçenek özgürlüğüne sahipken müvekkilinin markasının birebir aynısını marka olarak seçmesinin, müvekkilinin markası ile iltibas yaratmaya çalışmasının müvekkilinin markalarının bilinirliğinden haksız yararlanma çabasının ve «kötü niyetinin» açık göstergesi olduğunu, Mahkeme tarafından müvekkilinin "ROMAN" markasının tanınmış marka olduğunun tamamen göz ardı edildiğini ileri sürerek, İlk Derece Mahkeme …
… sayısı belirtilen kararı ile "RAMON DUVAN" ibareli marka başvurusu ile itirazına mesnet gösterilen "ROMAN" ibareli marka arasında, görsel, sescil ve anlamsal olarak «ortalama tüketicileri» «iltibasa» düşürecek derecede bir benzerlik bulunmadığı, işin uzmanı yahut dikkatli kişilerden oluşmayan, makûl düzeyde bilgilendirilmiş, marka ve başvuru konusu işareti aynı anda görüp detaylarını karşılaştırma olanağı bulunmayan, daha önce görüp yararlandığı markanın aşağı yukarı net anısının tesirinde olan ortalama düzeydeki alıcı kitlesinin, yargılama konusu ürün ve hizmetler için ayırdığı satın alım süresi içinde "RAMON DUVAN" ibareli işareti gördüğünde derhâl ve hiç düşünmeden bunun "ROMAN" ibareli markadan farklı bir marka olduğunu algılayabileceği, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin birinci fıkrasındaki koşulların somut uyuşmazlıkta bulunmadığı, tescilli bir marka ile iltibas yaratmayan işaret için marka tescil başvurusunda bulunma «kötü niyet» olarak değerlendirilemeyeceği gibi bu iddianın kanıtlanamadığı gerekçesiyle davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
-
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2017/5328 E. 2019/4453 K.
Ortak:ortalama tüketici
İncelediğiniz kararda… utkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür" şeklinde anlamsal karşılıklarının bulunduğu, dava konusu mal ve hizmetlerin hitap ettiği «ortalama tüketicinin» markaları bir bütün olarak algılayacağı, bu bağlamda "RAMONDER" ibaresini "RAMON-DER" olarak bölerek incelemeyeceği, dolayısıyla ibareler yönünden 6769 sayılı Sına …
Benzer bu karardaMahkemece, davacı adına tescilli "ROMAN" ibareli markalar ile davalı şirketin tescil başvurusuna konu "ROMANCE" ibareli marka arasında «ortalama tüketiciyi» «iltibasa» düşürecek derecede benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
Sonuç: 🔶 iki emsal
Farklı:iltibas
Benzer bu karardaMahkemece, davacı adına tescilli "ROMAN" ibareli markalar ile davalı şirketin tescil başvurusuna konu "ROMANCE" ibareli marka arasında «ortalama tüketiciyi» «iltibasa» düşürecek derecede benzerlik bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir.
… ile ilişkili olduğu ihtimalini de kapsıyorsa, marka sahibinin tescile itirazı üzerine başvurunun reddine karar verilir.Marka hakkının ihlalinden söz edebilmek için, «iltibas» tehlikesi gerekli ve yeterlidir.
Nitekim, Dairemizin 2015/7119- 2016/1435 E.-K. ve 2015/7960- 2016/2420 E.K. sayılı ilamları ile davacının "ROMAN" ibareli markaları ile "ROMANCE" ibareli işaretler arasında 556 sayılı KHK'nın 8/1-b bendi anlamında «iltibas» bulunduğunun kabulüne dair verilen mahkeme kararları onanmıştır.
2 benzer karar daha
-
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2022/1503 E. 2022/6138 K.
Sonuç: İncelediğiniz kararda Kısmen bozma ↔ benzerinde Bozma🔶 iki emsal
Farklı:sicilden terkin · terkin
Benzer bu kararda… lan tüm mallar, 9. sınıfta yer alan tüm mallar, 21. sınıfta yer alan tüm mallar" yönünden iptaline, iptal edilen emtia sınıfları yönünden markanın hükümsüzlüğüne ve «sicilden terkin» edilmesine, diğer kısımlar yönünden davanın reddine dair verilen karar taraf vekillerinin temyiz istemi üzerine Dairemizce onanmıştır.
-
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi, 2011/11209 E. 2012/17921 K.
Sonuç: 🔶 iki emsal
Farklı:ayırt edicilik
Benzer bu kararda… anılan kelimenin 25. sınıf ürünler bakımından derhâl ve doğrudan doğruya ürünlerin cinsini, vasfını veya herhangi bir hâlini belirtmediğinden somut ve soyut olarak «ayırt edicilik» vasfının bulunduğu, davalı başvurusunun konusu olan işaretin BYTEDROMANO ibaresinden oluştuğu, asıl ve ayırt edici unsurunun ROMANO sözcüğü olduğu, BYTED ibaresini …
Karar metni
Kararın tam (anonimleştirilmiş) metnini göster
11. Hukuk Dairesi 2023/1151 E. , 2024/4578 K.
"İçtihat Metni"
MAHKEMESİ Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Hukuk Dairesi
SAYISI 2021/60 Esas, 2022/1518 Karar
HÜKÜM
İstinaf başvurusunun esastan reddine
İLK DERECE MAHKEMESİ Ankara 5. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi
SAYISI 2019/461 E., 2020/219 K.
Taraflar arasındaki Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu (YİDK) kararının iptali ve markanın hükümsüzlüğü davasından dolayı yapılan yargılama sonunda İlk Derece Mahkemesince davanın reddine karar verilmiştir.
Kararın davacı vekili tarafından istinaf edilmesi üzerine, Bölge Adliye Mahkemesince başvurunun esastan reddine karar verilmiştir.
Bölge Adliye Mahkemesi kararı davacı vekili tarafından temyiz edilmekle; kesinlik, süre, temyiz şartı ve diğer usul eksiklikleri yönünden yapılan ön inceleme sonucunda, temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten ve Tetkik Hakimi tarafından hazırlanan rapor dinlendikten sonra dosyadaki belgeler incelenip, gereği düşünüldü.
I. DAVA
Davacı vekili dava dilekçesinde; davalının 2018/120374 sayılı “RAMONDER” ibareli marka başvurusunun, müvekkili adına tescilli “ROMAN”, “RMN ROMAN”, “ROMAN YATCHING”, “GIPSY BY ROMAN”, “ORGANIC BY ROMAN”, “ROMAN HOME”, “ROMAN ROMANCE”, “RMNROMAN” ibareli markaları ile çok benzediğini, markaların aynı tür emtialarda kullanılacağını, bu yüzden markaların karıştırılma ihtimalinin yüksek olduğunu, tanınmış markaların tescil korumasının farklı mal ve hizmetler için de yapılmasının gerektiğini, buna rağmen müvekkilinin başvuruya itirazlarının YİDK’in 2019-M-9903 sayılı kararı ile reddedildiğini ileri sürerek YİDK kararının iptalini ve diğer davalı markasının hükümsüzlüğüne karar verilmesini talep etmiştir.
II. CEVAP
1.Davalı Kurum vekili cevap dilekçesinde; YİDK kararının usul ve yasaya uygun olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
2.Diğer davalı ... vekili cevap dilekçesinde; taraf markalarının görsel, fonetik ve anlamsal açılardan hiç benzemediğini, davalının 2014’ten beri tescilsiz olarak kullandığı markasına yatırım yaparken, aynı sektörde faaliyet gösteren davacının sessiz kaldığını ve bunca yıl sonra huzurdaki davayı açmasının 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun (4721 sayılı Kanun) 2 nci maddesine aykırı olduğunu savunarak davanın reddini istemiştir.
III. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile dava konusu 2018/120374 sayılı markanın koruma kapsamındaki mal ve hizmetlerin, davacıya ait markaların koruma kapsamı altında bulunan mal ve hizmetler ile aynı oldukları, ancak davalı şahsa ait markanın esas unsurunun "RAMONDER", davacının ise "ROMAN" ibareleri olduğu, bu unsurların görsel, işitsel ve kavramsal olarak farklı bulundukları, "RAMONDER" ibaresinin bilinen bir anlamının bulunmadığı, "ROMAN" ibaresinin ise "Çingene, insanın veya çevrenin karakterlerini, göreneklerini inceleyen, serüvenlerini anlatan, duygu ve tutkularını çözümleyen, kurmaca veya gerçek olaylara dayanan uzun edebî tür" şeklinde anlamsal karşılıklarının bulunduğu, dava konusu mal ve hizmetlerin hitap ettiği ortalama tüketicinin markaları bir bütün olarak algılayacağı, bu bağlamda "RAMONDER" ibaresini "RAMON-DER" olarak bölerek incelemeyeceği, dolayısıyla ibareler yönünden 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu'nun (6769 sayılı Kanun) 6 ncı maddesinin birinci fıkrası koşullarının somut olayda gerçekleşmeyeceği gerekçesi ile davanın reddine karar verilmiştir.
IV. İSTİNAF
A. İstinaf Yoluna Başvuranlar
İlk Derece Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili istinaf başvurusunda bulunmuştur.
B. İstinaf Sebepleri
Davacı vekili istinaf dilekçesinde özetle; dava konusu "RAMONDER" ibaresinin, müvekkilinin "ROMAN" markası ile büyük benzerlik gösterdiğini, müvekkilinin markası ile aynı ve benzer mal ve hizmetleri kapsadığını, davalı markasının müvekkili şirket markasında olduğu gibi aynı yazım karakterleri kullanılarak oluşturulduğunu, davalının kötü niyetli olduğunu, müvekkilinin markasının tanınmış olduğunun dikkate alınmadığını ileri sürerek kararın kaldırılmasını istemiştir.
C. Gerekçe ve Sonuç
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda tarih ve sayısı belirtilen kararı ile İlk Derece Mahkemesi kararının usul ve yasaya uygun olduğu gerekçesi ile davacı vekilinin istinaf başvurusunun esastan reddine karar verilmiştir.
V. TEMYİZ
A. Temyiz Yoluna Başvuranlar
Bölge Adliye Mahkemesinin yukarıda belirtilen kararına karşı süresi içinde davacı vekili temyiz isteminde bulunmuştur.
B. Temyiz Sebepleri
Davacı vekili temyiz dilekçesinde özetle; istinaf dilekçesinde belirttiği sebeplerle ve gerekçelerle hükmün bozulmasını istemiştir.
C. Gerekçe
1. Uyuşmazlık ve Hukuki Nitelendirme
Uyuşmazlık, YİDK kararının iptali ile markanın hükümsüzlüğü istemlerine ilişkindir.
2. İlgili Hukuk
6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun (6100 sayılı Kanun) 369 uncu maddesinin birinci fıkrası ile 370 ve 371 inci maddeleri.
3. Değerlendirme
1.Bölge Adliye Mahkemelerinin nihai kararlarının bozulması 6100 sayılı Kanun’un 371 inci maddesinde yer alan sebeplerden birinin varlığı hâlinde mümkündür.
2.Temyizen incelenen karar, tarafların karşılıklı iddia ve savunmalarına, dayandıkları belgelere, uyuşmazlığa uygulanması gereken hukuk kuralları ile hukuki ilişkinin nitelendirilmesine, dava şartlarına, yargılama ve ispat kuralları ile kararda belirtilen gerekçelere göre usul ve kanuna uygun olup davacı vekilince temyiz dilekçesinde ileri sürülen nedenler kararın bozulmasını gerektirecek nitelikte görülmemiştir.
VI. KARAR
Açıklanan sebeple;
Temyiz olunan Bölge Adliye Mahkemesi kararının 6100 sayılı Kanun’un 370 inci maddesinin birinci fıkrası uyarınca ONANMASINA,
Aşağıda yazılı temyiz giderinin temyiz edene yükletilmesine,
Dosyanın İlk Derece Mahkemesine, kararın bir örneğinin Bölge Adliye Mahkemesine gönderilmesine,
03.06.2024 tarihinde oy birliğiyle karar verildi.
Kaynak: https://6102ttk.com/karar/1044680000 · sınıflandırıcı zincir-tam · görünüm damgası: yargitay11_temyiz